LOGO和商标的关系

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LOGO和商标的关系

作者:广西同浩知识产权代理有限公司 时间:2023-02-09 08:25:18

一、先申请原则

当两个或两个以上的单位或者个人就同一发明创造分别提出专利申请时,应该如何处理?专利法是以专利权人对其发明创造专利享有独占权为基本原则的。所以一项发明创造只应授予一个专利权。

换言之,一项发明创造若给予两个以上专利权,就违背了专利权独占性的原则。在日本将这一原则称之为一发明一专利原则,在美国称为排除重复专利原则。

当同一内容的发明创造分别由若干个单位或者个人申请专利时,只能对其中一个单位或者个人授予专利权,专利权究竟授予谁?各国专利法对此一直存在着两种原则。

(一)第一种,先发明原则:

即两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不论谁先提出专利申请,专利权授予最先完成发明的申请人。

目前,只有美国和菲律宾采用先发明原则。

(二)第二种,先申请原则:

即,两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不管是谁最先完成的发明,专利权授予最先提出专利申请的申请人。

世界上绝大多数国家都采用先申请原则。我国采用先申请原则。

我国的单位或者个人完成发明创造后,应当及时提出专利申请,过晚提出申请,就有可能被他人抢先提出专利申请而失去取得专利权的机会。

但是,发明创造构思尚不成熟,或者申请文件尚未准备充分,则不宜仓促提出专利申请,不然在以后的审批程序中出现问题,也会影响专利权的取得。

二、形式法定原则

申请专利的各项手续,都应当以书面形式或国家知识产权局专利局规定的其他形式办理,否则不产生效力。

三、单一性原则

也称为-发明-申请原则,是指一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请。但是属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型,可以作为一件提出;用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出。同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

LOGO和商标的关系,LOGO只是个视觉识别标志,商标除了识别还有明确的指示商品或服务来源的意义。R在使用中可标可不标的。很多客户在注册商标以前认为,自己公司的logo和商标是没有什么区别的,在这里提醒大家,是有区别的!自己设计的企业LOGO可以做版权登记,价格不高,保护范围广,但保护效力低,一般来说,维权只能走诉讼,维权成本高。但是公司的商标是通过商标局注册的。LOGO和商标的关系,LOGO只是个视觉识别标志,商标除了识别还有明确的指示商品或服务来源的意义。R在使用中可标可不标的。

1、权利的取得不同Logo作为美术作品不用注册登记,创作完成即自动获得著作权,而商标必须经过国家相应机关注册才能取得商标权。

2、权利归属不同logo的设计者和所有人很可能不是同一个人,普通公司都要委托设计者来设计logo,那么Logo作为委托作品,其著作权的归属有两种情况,约定归委托人所有,或者没有约定,就归设计者所有,而商标只属于商标权人所有,这是知识产权范畴。

3、保护的法律不同logo受《著作权法》保护,商标受《商标法》保护。Logo可以注册为商标,那么这个商标logo和同时受《著作权法》和《商标法》保护,这意味着logo和商标受保护范围是不同的,logo的保护范围没有商标广。如果被侵权受保护的力度也不同,当然对商标的保护力度比著作权大。如果logo的著作权属于设计者,那么如果logo被侵权,实际损害了logo所有人的利益,但是只有设计者才有权起诉。而商标所有权人可以直接以自己的名义起诉侵权。

4、受保护的期限不同logo作为美术作品受保护的期限一般是50年,而商标可以无限期的续展,受保护的时间是无限的。更多关于商标方面的问题,可以在线咨询,商标代理服务公司您身边的资深商标专家

广西商标注册信息是商标注册人在申请注册时向商标局提供的重要信息,一般包括注册人姓名、企业名称、注册地址或者其他注意事项。在实际操作中,经常会有很多商标注册人在不经意间将商标注册信息写错,导致商标被撤销。为此,企业在出现错误的商标注册信息时,如何有效地处理呢?

1.企业申请注册商标,注册人应当在《企业法人营业执照》的公司地址栏中填写注册商标的地址,不得填写实际办公地址、当前办公地址等其他地址。

2.商标注册人在申请商标注册时,可以自由选择商品和服务的类别。此时,考验的是注册人未来规划和布局商标的能力。一般情况下,注册人会根据商品和服务的实际使用情况、未来可能涉及的服务、潜在的竞争对手等情况来考虑商标注册类别,申请类别一经提交并发布,商标就不能用于其他经营活动,否则将被撤销。

3.商标注册人在提交商标注册申请时,往往会提交一份商标说明书,用来说明申请注册的商标的具体含义。例如,立体商标和语音商标应说明商标的使用方式;彩色商标应说明商标的使用方式;英语或其他外语商标应说明其含义等。

4.其他企业发现商标与企业实际信息不符的,可以向商标局提起诉讼。此时,就会出现商标纠纷,而基于企业未能及时变更商标注册信息,在实际经营活动中长期使用该商标将面临纠纷撤销的风险。

5.根据《商标法》第四十九条的规定,任何人无正当理由,可以申请撤销他人连续三年未使用的注册商标。因为在商标撤销的情况下,企业必须提供注册商标的使用证据,而实际商标与企业信息不一致,必然影响最终判决结果。

6.当企业信息发生变化时,当其他人提出撤销商标申请时,如果商标评审委员会无法根据原始信息与企业取得联系,将被视为拒绝答复,将面临直接撤销的风险!

7.商标变更是申请更正申请文件文字错误的过程,但不涉及商标、申请名称、地址等内容的变更。涉及变更的,应当重新申请注册商标。

8.注册人在网上申请的,以申请人信息不能通过更正程序为由,应当提交“商标撤销”申请,变更商标注册信息,然后重新提交信息正确的商标注册申请。

9.注册人可自行登录中国商标网,在“商标查询”页面中找到“错误信息反馈”栏,提交“错误商标数据变更单”,反馈相关错误信息,待商标局核实变更信息后再行注册。

专利规避设计是指为规避专利保护范围来修改现有机构设计,在设计思路上重于如何利用不同之构造来达成相同之功能,避免触犯他人权利。

专利规避的由来

专利规避设计是一项源于美国的合法竞争行为。最初专利规避设计只是当做专利系统工作的一种方式,旨在鼓励发明和促进大众文化的进步。SCHECHTER将专利规避设计定义为企业为了避开其他竞争者公司的专利权利要求的阻碍或者袭击而进行的新设计绕道发展的设计过程。专利规避由法律、专利策略等方面的规避已经转化为规避设计,通过重新对技术方案的改进来实现与现有专利的保护范围不同的新技术。

专利规避的原则

专利规避最初的目的是从法律的角度来绕开某项专利的保护范围以避免专利权人进行侵权诉讼,专利规避是企业进行市场竞争的合法行为pJ。因此首先对专利规避设计的实施方法做出回应的多源于法律学者,并随着专利纠纷案件的不断积累,总结与归纳出了相应的组件规避原则,主要是从删除、替换、更改以及语义描述的变化等方面进行专利规避。实际应用中专利规避设计可遵循的三点原则:

①减少组件数量以满足全面覆盖原则;

②使用替代的方法使被告主体不同于权利要求中指出的技术以防止字面侵权;

③从方法/功能/结果上对构成要件进行实质性改变,以避免侵犯等同原则。

专利规避设计原则是从侵权判断的角度进行分析,根据权利要求书分析专利的必要技术特征,对其进行删减和替代,以减少侵权的可能性。专利规避设计原则是宏观层面上的指导方针,对设计人员来说,需要具体可以实施的过程来详细指导如何在现有专利技术基础上进行重组和替代,开发出新的技术方案绕开现有专利的保护范围。功能裁剪作为有效的分析工具能够指导设计人员进行技术分析,并结合专利规避设计原则选择合理的技术进行删除或替代,从根本上突破现有专利的技术垄断。

企业在开发新产品时应注意以下几个方面可以有效规避专利侵权:

1.保密性

企业在开发新产品时,应将项目组的人员减少到最低限度,并要求其承担保密义务。项目的名称可采用代号。在申请专利之前不召开任何形式的发布会,不发表论文,也不召开鉴定会。这样做的目的是不让竞争对手了解本企业的开发动向和意图,特别是新产品的技术方案,以避免竞争对手枪先申请专利,从而造成本企业的侵权行为。

2.专利调查

发展日新月异,专利文献也以每年100万件的速度增长,而且绝大部分的创造发明都属于改进型发明,所以在申请专利和实施专利之前必须进行查新,避免落入他人专利的保护范围。那种未经过查新就认为自己的发明属于率先创新的乐观态度和不会有相同发明存在的侥幸心理是万万要不得的。未经过查新的创造发明即使能够取得专利权,那么它的法律稳定性也是不牢固的。有可能得而复失,并因涉嫌侵权而受到法律的追究。

3.抢先申请

专利申请必须先发制人,特别是在采用先申请原则的国家。我国专利法第九条规定:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。因此企业在制订专利申请战略时,不仅要采取预防措施,而且更重要的是应主动出击、抢占制高点。这样就会使相同的发明创造不会再被授予专利权。因此就会大大降低本企业侵犯他人专利权的概率。

4.文献公开

在新产品获得专利权后,仍需继续研究对该新产品进一步改进的各种技术方案,并将那些本单位近期不准备实施,但一旦被其它企业抢先获得专利权又会妨碍本单位实施的其它可能方案及时向社会公开。以防止其它企业采用外围专利战略与自己对抗,限制本企业的发展和造成侵权行为。

5.专利收买

就是收买竞争对手的专利为己所用,避免对方以专利侵权为由对自己不断改进的新产品提起诉讼。


 

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